Может ли несовершеннолетний ребенок быть автором изобретения? Почему на физическое лицо нельзя зарегистрировать товарный знак? Кто имеет право на разработку, созданную на работе? Эти вопросы очень часто задают нашим патентным поверенным. Отвечаем на каждый из них по порядку.
Кто может быть автором изобретения
Автором любого изобретения (или полезной модели) всегда признается физическое лицо. Каких-либо ограничений по возрасту нет, то есть автором изобретения может быть и ребенок. Запатентовать техническую разработку может как гражданин РФ, так и иностранец.
Но иностранцам необходимо обратиться к национальным патентным поверенным, так как заявку в «Роспатент» по закону можно подать только через них. А вот российские граждане могут запатентовать изобретение как самостоятельно, так и через патентных поверенных.
Нужно различать 2 категории владельцев патентов – это автор и правообладатель. В заявке, которая оформляется для получения патента, должны быть указаны они оба.
Автором и правообладателем могут быть разные лица в следующих случаях:
- Если автор – несовершеннолетний или недееспособный, то подать заявку на регистрацию в «Роспатент» могут родители или опекуны. Автором при этом должен быть указан ребенок, а правообладателем – его родители (опекуны). По достижении совершеннолетия автор получает все права на разработку.
- Если автор придумал изобретение на работе, и в трудовом договоре не указаны какие-то особенные условия правоотношений между работником и работодателем, то правообладателем является работодатель. Но в патенте и в заявке в качестве автора должен быть указан работник.
Авторов может быть несколько, их количество не ограничивается законом. Всех авторов, которые участвовали в создании изобретения, нужно указать в заявке. Однако нужно учитывать, что слишком большое их количество затрудняет продажу патента или оформление лицензионного договора.
Автор и правообладатель: в чем отличие?
Если автор и правообладатель – это разные лица, то права распределяются следующим образом:
- Никто не может присвоить себе авторство изобретателя, даже работодатель.
- Правообладатель может распоряжаться правами на изобретение: запускать продукцию в производство, извлекать прибыль.
- Правообладатель может продать права на изобретение другому лицу (физическому или юридическому) или заключить лицензию, по которой он может получать роялти.
- Правообладатель обязан выплатить вознаграждение автору – разовое или в виде отчислений от прибыли. Это зависит от того, что прописано в трудовом договоре, в положении о порядке выплаты вознаграждений и другой внутренней документации предприятия. Если между автором и работодателем возникли разногласия по выплате вознаграждения, то их можно решить в суде.
Кто может быть владельцем товарного знака
До настоящего времени получить права на товарный знак в России могли только юридические лица (организации) и индивидуальные предприниматели. Но с 29 июня 2023 года вступает в силу Федеральный закон № 193 от 28.06.2022 г., по которому такая возможность предоставляется и простым физическим лицам, без статуса ИП.
Таким образом, в правах уравняются все заявители. Летом этого года свой бренд смогут зарегистрировать и самозанятые.
Для товарных знаков нет такого понятия, как автор. Но все же лучше правильно оформить юридические отношения с дизайнером или студией, которая придумала художественное оформление логотипа. Иначе есть риск получить от них претензию о нарушении авторских прав на дизайн и придется выплачивать компенсацию.
Чтобы этого не произошло, нужно указать в договоре, что права на дизайн полностью передаются заказчику логотипа.
Кто может быть автором произведения
Для авторов произведений, так же, как для авторов изобретений, в законе нет никаких ограничений.
Автором произведения может быть:
- любой человек, независимо от возраста и дееспособности;
- иностранец или российский гражданин;
- только физическое лицо, а правообладателем – как физическое, так и юридическое.
«Продать» авторство невозможно: имя автора всегда сохраняется. В противном случае произойдет присвоение авторства (плагиат), а это незаконно.
Самые распространенные заблуждения по поводу авторства произведений:
Неверно: если у изображения/текста нет художественной ценности, то нет и авторских прав.
Верно: авторскими правами наделяются все произведения, независимо от субъективной оценки смотрящего. Авторским произведением считается даже картинка, нарисованная на салфетке.
Неверно: те произведения (фото, иллюстрация, текст), которые выложены в Интернете, автор разрешил свободно использовать, любой может их скопировать.
Верно: у всех произведений есть свой автор. Опубликование в Интернете не означает согласие на свободное распространение и тем более, согласие на использование в коммерческих целях.
Неверно: если авторские права не запатентованы, то у автора нет никаких доказательств, а значит, нет и нарушения.
Верно: авторские права в принципе не патентуются и не требуют регистрации по закону. Они возникают сразу, в момент создания произведения. Автор по желанию может получить свидетельство о депонировании в негосударственном авторском обществе, чтобы легче отстаивать свои права в суде.
Получение прав по договору
Автором изобретения или авторского произведения изначально может быть только физическое лицо. Но автор может продать экземпляр произведения: тогда покупатель приобретает только права на вещь, без права на коммерциализацию. Авторскую вещь (или продукт, в котором воплощено изобретение) можно использовать только в личных целях.
Чтобы получить исключительные права на коммерческое использование самой идеи, нужно заключить один из нескольких договоров:
- Лицензионный договор: автор (или правообладатель) передает права на время на определенных условиях. В лицензионном договоре указывают, что именно может делать лицензиат (например, выпускать продукцию с авторским изображением), в течение какого срока, как и сколько он должен выплачивать автору за использование произведения.
- Договор отчуждения: автор полностью продает право на использование произведения или изобретения. Но при этом он продолжает оставаться автором и вправе требовать, чтобы его имя было указано на экземпляре произведения или в документации.
- Договоры, заключаемые на разработку: договор авторского заказа, договор подряда, смешанные договоры. По ним исполнитель (автор) передает в определенном объеме права на свою работу.
- Договор залога. Произведения, изобретения и товарные знаки могут использоваться в качестве залога для получения кредита в банке. Если заемщик не выполнил свои обязательства, то права переходят к банку.
Права можно получить и в бездоговорном порядке:
- по завещанию;
- в результате реорганизации предприятия (как юридическое лицо-правопреемник);
- по судебному решению.
По лицензионному договору и договору отчуждения могут передаваться права и на товарный знак.
Если меняется правообладатель на товарный знак или изобретение, то этот факт обязательно должен быть зафиксирован в «Роспатенте», иначе переход прав не происходит. Для авторских произведений такого требования нет, за исключением программного обеспечения, которое по желанию правообладателя может быть зарегистрировано в патентном ведомстве.
Патентные поверенные юридической компании проводят регистрацию всех видов интеллектуальной собственности в «Роспатенте» и авторских обществах. Зафиксировать авторство можно несколькими способами. Например, если это оригинальный дизайн, то можно получить свидетельство о депонировании, запатентовать его как промышленный образец или зарегистрировать как товарный знак. Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальный вариант защиты авторских и патентных прав.